文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王寶筠
摘要:我國《專利法》提供了方法專利延伸到產(chǎn)品的延伸保護,對于此種延伸保護的保護范圍,最高人民法院先后在兩次司法解釋中予以說明,然而爭議仍然存在。本文,介紹了對“司法解釋”的相關(guān)理解及批評意見;進而,以產(chǎn)品專利保護范圍基本規(guī)則為分析手段,對方法專利延伸保護的保護范圍進行了分析,以期消除對司法解釋的錯誤理解、解決批評意見中所指出的問題;最后,本文針對方法專利延伸保護中除了“后續(xù)產(chǎn)品”之外的一些其它問題也進行了討論。
關(guān)鍵詞:延伸保護、方法專利、產(chǎn)品專利、保護范圍、后續(xù)產(chǎn)品
一、方法專利延伸保護的法律規(guī)定及司法解釋
我國《專利法》第11條第1款規(guī)定,對于專利方法,任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可,都不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。在上述規(guī)定中,針對“依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”所提供的專利保護,由于源自方法專利,因此又被稱為方法專利的延伸保護。
針對方法專利的延伸保護,最高人民法院先后在兩次司法解釋中進行了說明。在2009年《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》(以下簡稱“司法解釋一”)的第十三條中規(guī)定:對于使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品,人民法院應(yīng)當認定為專利法第十一條規(guī)定的依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品。對于將上述原始產(chǎn)品進一步加工、處理而獲得后續(xù)產(chǎn)品的行為,人民法院應(yīng)當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的使用依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。在2016年《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》(以下簡稱“司法解釋二”)的第二十條中規(guī)定:對于將依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品進一步加工、處理而獲得的后續(xù)產(chǎn)品,進行再加工、處理的,人民法院應(yīng)當認定不屬于專利法第十一條規(guī)定的“使用依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”。
二、對于“司法解釋”的理解及批評
結(jié)合上述司法解釋,有觀點認為司法解釋將方法專利的延伸保護界定為即是對于“使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品”的保護,而相應(yīng)的將“后續(xù)產(chǎn)品”排除在方法專利的延伸保護范圍之外,隨之,批評意見也被提出。該批評意見指出,上述司法解釋將使得方法專利的延伸保護被輕易的規(guī)避。一些針對原始產(chǎn)品的后續(xù)處理(例如研磨處理),對于最終產(chǎn)品所貢獻的價值較之專利方法而言可能很小,如果按照司法解釋所規(guī)定的那樣,一律認定“后續(xù)處理”可以破壞方法與其所獲得的產(chǎn)品之間的直接聯(lián)系,將“后續(xù)產(chǎn)品”排除在方法專利的延伸保護之外,方法專利的延伸保護會被輕而易舉的繞開,其保護將形同虛設(shè)【1】。
如果司法解釋確如上述批評意見所指出的那樣,無疑將構(gòu)成對方法專利的延伸保護的嚴重削弱。但如果完全否定上述司法解釋針對“后續(xù)產(chǎn)品”的規(guī)定,將“后續(xù)產(chǎn)品”不加區(qū)分的統(tǒng)一劃歸到方法專利延伸保護的范圍內(nèi),則專利權(quán)人基于其提出的專利方法所獲得產(chǎn)品保護將會變得漫無邊際,這無疑將導致專利權(quán)人的權(quán)益被不恰當?shù)姆糯?,從而影響公眾利益,這種作法顯然也是存在問題的。
那么,問題應(yīng)該如何解決呢?本文認為,上述所謂“問題”的出現(xiàn),源自對于司法解釋相關(guān)規(guī)定的錯誤理解。基于專利保護范圍的基本規(guī)則,正確理解司法解釋的相應(yīng)內(nèi)容,即可消除錯誤理解、準確界定方法專利延伸保護所覆蓋的保護范圍,從而解決上述“問題”。
三、以“保護范圍”為分析手段來理解“司法解釋”
1.專利保護的并非是某一具體技術(shù)方案而是保護范圍
專利保護首要面臨的問題是確定專利權(quán)的保護范圍,而保護范圍通過權(quán)利要求予以體現(xiàn)。根據(jù)《專利法實施細則》第十九條的規(guī)定,權(quán)利要求書應(yīng)當記載發(fā)明或者實用新型的技術(shù)特征。權(quán)利要求中所記載的多個技術(shù)特征會構(gòu)成一個技術(shù)方案,但應(yīng)該認識到的是,通過權(quán)利要求所保護的專利權(quán)當然并非僅是該技術(shù)方案本身,而是一個由多個技術(shù)特征限定得到的保護范圍。正如尹新天先生在《專利法詳解》中所指出的那樣:一項權(quán)利要求中記載的所有技術(shù)特征共同限定了要求專利保護的范圍,權(quán)利要求中的技術(shù)特征對于確定專利權(quán)保護范圍起到限定作用,即,該權(quán)利要求所保護的技術(shù)方案中應(yīng)當包括該技術(shù)特征?!?】不難理解,對于在權(quán)利要求中記載了步驟A、B、C的方法專利而言,其所保護的當然不僅僅是方法A、B、C本身,而是一個由步驟A、B、C共同界定的保護范圍,不僅方法A、B、C落入該保護范圍,方法A、B、C、D、方法A、B、C、E乃至方法A、B、C、D、E都落入該保護范圍之中。
由此可見,《專利法》第十一條中針對“其專利產(chǎn)品”以及“其專利方法”所提供的保護,并非局限于權(quán)利要求書所記載的特定技術(shù)方案,而是涵蓋了基于權(quán)利要求所記載的各個技術(shù)特征所限定得到的產(chǎn)品或方法的保護范圍,該保護范圍中包括有多個不同的產(chǎn)品或方法。在專利保護的背景下來看權(quán)利要求,權(quán)利要求并非是一個技術(shù)方案,而是由多個作為“限定”存在的技術(shù)特征所構(gòu)成的“限定”的集合,該“限定”的集合最終確定出該權(quán)利要求的保護范圍。
2.從方法專利延伸得到產(chǎn)品專利是方法專利延伸保護的基礎(chǔ)
應(yīng)該認識到,方法專利的延伸保護中的“延伸”,并非是保護范圍層面范圍大小的“延伸”,而是保護類型層面的“延伸”,即,從方法專利這一保護類型延伸得到產(chǎn)品專利這一保護類型,進而提供對應(yīng)于產(chǎn)品專利的專利保護。在產(chǎn)品專利未被延伸出來的情況下而提供和產(chǎn)品專利對應(yīng)的保護,這和皮之不存毛將焉附的道理是一樣的。我們在討論方法專利的延伸保護時,首先需要完成的是從方法專利延伸得到對應(yīng)的產(chǎn)品專利,進而再針對該產(chǎn)品專利確定其保護范圍。只不過,在方法專利延伸保護的場景下,延伸出的產(chǎn)品專利中的多個“限定”需要通過方法特征間接的來確定。
3.對于方法專利延伸保護保護范圍的確定
明確上述兩點之后,方法專利延伸保護中的爭議問題,就不難解決了。
正如本文之前分析的那樣,對于方法專利的延伸保護,首先要結(jié)合方法專利延伸得到產(chǎn)品專利,然后再根據(jù)該產(chǎn)品專利來確定方法專利延伸保護的保護范圍。而對于產(chǎn)品專利的保護范圍而言,其當然不僅僅局限于由方法專利得到的特定產(chǎn)品,而是一個由產(chǎn)品專利中多個限定所界定的保護范圍。準確來說,由方法專利延伸出的并非是一個特定的產(chǎn)品,而是一個由多個產(chǎn)品特征構(gòu)成的“限定”集合,通過該“限定”集合確定出產(chǎn)品專利的保護范圍。
例如,對于一個方法專利而言,其包括步驟A、B、C,根據(jù)該步驟A、B、C將得到一個具備產(chǎn)品特征(例如形狀、結(jié)構(gòu))甲、乙、丙的產(chǎn)品X。此時,由該方法延伸得到的產(chǎn)品專利是一個由甲、乙、丙這三個特征所限定的產(chǎn)品專利保護范圍,并非局限于甲、乙、丙構(gòu)成的產(chǎn)品X。只要具備甲、乙、丙特征的產(chǎn)品,例如由甲、乙、丙、丁構(gòu)成的產(chǎn)品或甲、乙、丙、戊構(gòu)成的產(chǎn)品,都在該產(chǎn)品專利的保護范圍之內(nèi),都能獲得基于方法專利A、B、C的延伸保護。
4.對“后續(xù)產(chǎn)品”是否獲得方法專利延伸保護的判斷
基于上述分析,本文認為,對于“后續(xù)產(chǎn)品”是否能夠獲得方法專利延伸保護的判斷,完全可以通過判斷“后續(xù)產(chǎn)品”是否落入產(chǎn)品專利的保護范圍中來完成,這種判斷和常規(guī)的產(chǎn)品專利侵權(quán)判定在判斷方式上是一樣的,只不過,這種判斷中的產(chǎn)品專利并非是文字上存在的產(chǎn)品專利,而是基于文字上存在的方法專利延伸得到的產(chǎn)品專利。而采用這樣的判斷方式,完全能夠解決本文之前提及的方法專利延伸保護的相關(guān)爭議。
具體而言,在方法專利的延伸保護中,由方法專利延伸得到的產(chǎn)品專利(后文稱為“延伸產(chǎn)品專利”)的保護范圍是通過方法專利限定得到的,該限定得到的保護范圍當然不會局限于使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品(后文簡稱“原始產(chǎn)品”)本身,而是一個由“原始產(chǎn)品”中各個“限定”特征所界定出的產(chǎn)品保護范圍。
如果“后續(xù)處理”會使得“原始產(chǎn)品”發(fā)生形狀、結(jié)構(gòu)上的改變,而該改變會使得所得到的“后續(xù)產(chǎn)品”不再具有延伸產(chǎn)品專利中所限定的技術(shù)特征,則該“后續(xù)產(chǎn)品”并不落入延伸產(chǎn)品專利的保護范圍中,不能獲得方法專利的延伸保護;反之,如果“后續(xù)處理”并未使得“原始產(chǎn)品”發(fā)生形狀、結(jié)構(gòu)上的改變,或者,即使發(fā)生了改變,但改變后所得到的“后續(xù)產(chǎn)品”仍然具備延伸產(chǎn)品專利中所限定的各個產(chǎn)品特征,那么,即使存在“后續(xù)處理”,該“后續(xù)產(chǎn)品”仍然落入延伸產(chǎn)品專利的保護范圍之中,能夠獲得方法專利的延伸保護。
不妨仍以上文舉例進行說明。對于專利方法A、B、C而言,直接使用該方法A、B、C會得到一具有產(chǎn)品特征甲、乙、丙的產(chǎn)品X。該專利方法延伸保護所對應(yīng)的延伸產(chǎn)品專利是由產(chǎn)品特征甲、乙、丙所限定的產(chǎn)品專利保護范圍,而并非局限于產(chǎn)品X本身。如果對產(chǎn)品X進行例如打磨這樣的“后續(xù)處理”,所得到的“后續(xù)產(chǎn)品”Y1仍然具備甲、乙、丙這樣的產(chǎn)品特征,則該“后續(xù)產(chǎn)品”Y1仍然落入延伸產(chǎn)品專利的保護范圍中,能夠獲得專利方法A、B、C的延伸保護;反之,如果對產(chǎn)品X進行“后續(xù)處理”,而該“后續(xù)處理”使得“后續(xù)產(chǎn)品”不再具有例如甲這樣的延伸產(chǎn)品專利中所限定的特征,則此時得到的“后續(xù)產(chǎn)品”Y2不再落入延伸產(chǎn)品專利的保護范圍中,不能獲得專利方法A、B、C的延伸保護。
5.方法專利延伸保護和方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求
某種意義上來說,方法專利延伸保護和方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求所實現(xiàn)的專利保護在本質(zhì)上是一樣的,二者均是以方法特征作為表達方式來實現(xiàn)對產(chǎn)品專利保護范圍的限定。二者之間些許不同是,方法專利延伸保護中并未直接寫出產(chǎn)品專利這一保護類型,且延伸出的產(chǎn)品專利的各個特征均是以方法特征來限定得到的,而方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求中,產(chǎn)品專利這一保護類型被明確寫出,且一些方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求中也并非完全是以方法特征來限定該產(chǎn)品的各個特征的。
由于方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求和方法專利延伸保護在本質(zhì)上相同,因此,在確定方法專利延伸保護的保護范圍時,也應(yīng)和確定方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求保護范圍相類似,將方法特征作為限定因素予以考慮。例如,對于專利方法A、B、C,當依據(jù)該專利方法直接得到具有結(jié)構(gòu)形狀特征甲、乙、丙的產(chǎn)品時,不應(yīng)僅以甲、乙、丙來確定延伸保護所對應(yīng)的產(chǎn)品專利的保護范圍,而是也應(yīng)將專利方法A、B、C的限定作用考慮進去。方法專利A、B、C的延伸保護的保護范圍,準確來說應(yīng)該是由依照方法專利A、B、C所得到的產(chǎn)品特征甲、乙、丙所限定的產(chǎn)品專利的保護范圍。相應(yīng)的,如果在專利侵權(quán)判定中,他人制造了一個具有甲、乙、丙產(chǎn)品特征的產(chǎn)品,但其能夠證明其得到甲、乙、丙是通過區(qū)別于專利方法A、B、C的其他方法所得到的,那么,在此情況下,他人所生產(chǎn)的產(chǎn)品并未落入專利方法A、B、C延伸保護的產(chǎn)品專利保護范圍中,其行為并不構(gòu)成專利侵權(quán)。
四、衍生的若干問題
1.方法專利延伸得到現(xiàn)有產(chǎn)品是否能夠適用方法專利的延伸保護
明確了方法專利的延伸保護首先是從方法專利延伸得到產(chǎn)品專利之后,隨之帶來的一個問題是,這樣延伸出來的產(chǎn)品專利是否均能夠成立進而提供延伸保護。
不排除有這樣的情況,專利方法是一個新的方法,滿足專利授權(quán)的要求,但依據(jù)該專利方法所得到的產(chǎn)品卻是一個現(xiàn)有的產(chǎn)品,簡言之,就是采用了新的方法來得到現(xiàn)有產(chǎn)品?,F(xiàn)有產(chǎn)品顯然不應(yīng)獲得專利保護,那么,在方法專利的延伸保護中,是否應(yīng)該將依據(jù)專利方法所得到的現(xiàn)有產(chǎn)品排除在延伸保護的范圍之外呢?本文認為并無此必要。
首先,將“現(xiàn)有產(chǎn)品”排除在方法專利延伸保護之外,需要結(jié)合檢索來進行技術(shù)方案的比對。此種檢索、比對應(yīng)由專利審查員在實質(zhì)審查階段來完成,但前提是需要有檢索、比對的對象,即產(chǎn)品專利本身。而對于方法專利的延伸保護而言,其延伸出的產(chǎn)品專利并未以權(quán)利要求的形式在專利申請文件中出現(xiàn),在此情況下,讓審查員進行檢索、對比顯然是不現(xiàn)實的。而如果要求專利權(quán)人在尋求方法專利延伸保護時,證明其延伸保護所對應(yīng)的產(chǎn)品專利具備新穎性、創(chuàng)造性,則是將專利審查的工作轉(zhuǎn)嫁于專利權(quán)人,不但不符合專利權(quán)人的角色定位,更會增加專利權(quán)人的維權(quán)負擔。
其次,即使基于方法專利直接得到的產(chǎn)品為一現(xiàn)有產(chǎn)品,專利權(quán)人也不會由于方法專利的延伸保護來不當獲利。原因即在于前文所分析的,方法專利延伸保護所對應(yīng)的產(chǎn)品專利中,方法特征同樣作為限定因素在確定保護范圍時被加以考慮。即使依照專利方法直接得到的產(chǎn)品的形狀、結(jié)構(gòu)是現(xiàn)有的,由于延伸產(chǎn)品專利的保護范圍被新的專利方法的特征所限定,其保護范圍也是在以現(xiàn)有產(chǎn)品特征所限定的保護范圍基礎(chǔ)上進一步限縮得到的一個新的保護范圍,該新的保護范圍是區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的保護范圍,專利權(quán)人基于該保護范圍不會獲得本應(yīng)屬于公眾的權(quán)益。
2.依照專利方法所得到的產(chǎn)品無法確定產(chǎn)品特征時該如何處理
前文闡述了方法專利延伸保護中,依照專利方法所得到的產(chǎn)品能夠以形狀、結(jié)構(gòu)這樣的產(chǎn)品特征來加以確定的情況。實際上,在醫(yī)藥、化學領(lǐng)域,還存在一些依照專利方法得到的產(chǎn)品無法借助于產(chǎn)品特征來進行描述的情況。此時,我們無法按照前文所述的那樣,基于專利方法A、B、C首先確定出由產(chǎn)品特征甲、乙、丙所限定的延伸產(chǎn)品專利的保護范圍,那么,此時,前文所述的分析思路是否仍然能夠成立呢?本文認為結(jié)論是肯定的,只不過分析的方法略有改變而已。
應(yīng)該認識到,無法用產(chǎn)品特征直接表達的產(chǎn)品專利只不過是產(chǎn)品專利的一種特殊表達方式而已,表達方式的特殊并不影響其作為產(chǎn)品專利的一般屬性。該一般屬性體現(xiàn)為:即使方法專利延伸出的產(chǎn)品專利不能以產(chǎn)品特征表達,該延伸的產(chǎn)品專利仍然具有產(chǎn)品特征(只不過無法確定或表達而已),且是通過這些產(chǎn)品特征限定出產(chǎn)品專利的保護范圍而非局限于某一具體產(chǎn)品。當然該延伸產(chǎn)品專利也具有其特殊性,該特殊性體現(xiàn)為:在該延伸產(chǎn)品專利中,產(chǎn)品特征無法被直接表達,而是通過方法特征間接地加以表達?;谏鲜龇治?,對于無法用產(chǎn)品特征直接表達的延伸產(chǎn)品專利,仍可按照和普通產(chǎn)品專利相同的方式來確定其保護范圍,只不過,在確定保護范圍的過程中,要顧及該專利在表達方式上的特殊性,將間接表達了產(chǎn)品特征的方法特征作為產(chǎn)品特征來看待,以此確定該專利的保護范圍。易言之,在延伸產(chǎn)品專利無法直接用產(chǎn)品特征表達的情況下,我們不妨將相應(yīng)的方法特征設(shè)定為對應(yīng)于某一產(chǎn)品特征(只不過該產(chǎn)品特征無法表達而已),并基于該設(shè)定來確定延伸產(chǎn)品專利的保護范圍。以此為基礎(chǔ),如果能夠分析得出“后續(xù)處理”不會使得上述以方法特征間接表達的產(chǎn)品特征改變?yōu)橐恍碌奶卣?,即,“后續(xù)處理”不會使得方法特征所對應(yīng)的產(chǎn)品特征改變?yōu)樾碌奶卣?,那么,“后續(xù)產(chǎn)品”仍然具備上述由方法特征間接表達的各個產(chǎn)品特征,落入延伸產(chǎn)品專利的保護范圍,能夠獲得方法專利的延伸保護,反之,則“后續(xù)產(chǎn)品”不能獲得方法專利的延伸保護。
例如,使用專利方法A、B、C直接獲得一原始產(chǎn)品X,而該原始產(chǎn)品X并不能直接用產(chǎn)品特征來表達。對于專利方法A、B、C而言,其對應(yīng)的延伸產(chǎn)品專利是一個由產(chǎn)品X中的產(chǎn)品特征所界定的保護范圍,只不過,產(chǎn)品X中的產(chǎn)品特征無法直接表達而已。對于由專利方法A、B、C直接獲得的原始產(chǎn)品X,如果他人對該產(chǎn)品進一步進行了步驟D的后續(xù)處理,而該步驟D屬于例如添加非活性成分這樣的不會改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、形狀的動作,此時,從產(chǎn)品特征的角度分析,上述后續(xù)處理所得到的后續(xù)產(chǎn)品仍然會具備產(chǎn)品X中的產(chǎn)品特征,落入由產(chǎn)品X中產(chǎn)品特征所界定的保護范圍中,能夠獲得由專利方法A、B、C的延伸保護。反之,如果針對原始產(chǎn)品X進一步執(zhí)行步驟E,而該步驟E是例如化學反應(yīng)這樣足以造成原始產(chǎn)品X形狀、結(jié)構(gòu)或組分發(fā)生改變的步驟,那么,此時所得到的后續(xù)產(chǎn)品不再完全具備產(chǎn)品X中的產(chǎn)品特征,不再落入由產(chǎn)品X中產(chǎn)品特征所界定的保護范圍中,無法獲得由專利方法A、B、C的延伸保護。
由此,在具體的專利侵權(quán)判定中,針對延伸產(chǎn)品專利無法用產(chǎn)品特征直接表達的情況,對于相應(yīng)后續(xù)產(chǎn)品是否落入方法專利延伸保護范圍內(nèi)的判斷,則可轉(zhuǎn)換為針對“后續(xù)處理”動作屬性的判斷。當?shù)玫健昂罄m(xù)產(chǎn)品”所基于的“后續(xù)處理”足以造成原有產(chǎn)品特征改變?yōu)橐恍庐a(chǎn)品特征時,該“后續(xù)產(chǎn)品”不再具備延伸產(chǎn)品專利的產(chǎn)品特征,不落入延伸產(chǎn)品專利的保護范圍內(nèi),無法獲得方法專利的延伸保護;反之,則即使存在“后續(xù)處理”,相應(yīng)得到的“后續(xù)產(chǎn)品”也能獲得方法專利的延伸保護。這種對于“后續(xù)處理”在動作屬性上的判斷,在實踐上是完全可以實現(xiàn)的。
3.針對“后續(xù)處理”的分析是否也可以適用于“預處理”等其他“額外處理”
如本文之前所述,所謂針對方法專利延伸保護中“后續(xù)產(chǎn)品”的討論,本質(zhì)上來說是一個針對方法專利延伸出的延伸產(chǎn)品專利的保護范圍的討論。眾所周知,產(chǎn)品專利的保護范圍是基于形狀、結(jié)構(gòu)、成分這樣的產(chǎn)品特征來限定的,這些產(chǎn)品特征和時序無關(guān)。由此,本文認為,針對經(jīng)由“后續(xù)處理”所得到的“后續(xù)產(chǎn)品”是否落入方法專利延伸保護的保護范圍的判斷思路,同樣適用于依照專利方法以及其他“額外步驟”所得到的產(chǎn)品,該額外步驟可以是方法專利的后續(xù)步驟,也可以是在方法專利執(zhí)行過程中的步驟,甚至可以是方法專利執(zhí)行前的步驟。針對這樣的產(chǎn)品是否能夠獲得專利方法的延伸保護的判斷思路,和本文之前論述的思路完全一致。
綜上所述,本文以方法專利延伸得到延伸產(chǎn)品專利,進而結(jié)合延伸產(chǎn)品專利的保護范圍對方法專利延伸保護中涉及的“后續(xù)產(chǎn)品”的問題進行了分析,解決了本文提及的相應(yīng)觀點就司法解釋的批評意見。那么,該批評意見是如何產(chǎn)生的呢?本文認為,這源自對于司法解釋的錯誤理解。
五、對相關(guān)觀點就司法解釋錯誤理解的分析
不難發(fā)現(xiàn),本文第二部分中提及的相關(guān)觀點,對于司法解釋的認識是將方法專利的延伸保護局限于“原始產(chǎn)品”,這一理解源自司法解釋一和司法解釋二中的相關(guān)規(guī)定,下面,結(jié)合這兩個司法解釋的內(nèi)容,對相關(guān)觀點的理解錯誤進行分析。
1.結(jié)合司法解釋一的分析
將方法專利延伸保護局限于“原始產(chǎn)品”,可以認為直接源自司法解釋一第十三條的規(guī)定。該規(guī)定中明確指出“原始產(chǎn)品”應(yīng)被認定為是依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品,而針對“后續(xù)產(chǎn)品”則是提供產(chǎn)品使用行為方面的保護而非該產(chǎn)品本身的保護。據(jù)此,相關(guān)觀點將方法專利的延伸保護界定為僅針對“原始產(chǎn)品”。
本文認為,這是對司法解釋一的錯誤解讀。應(yīng)該認識到,司法解釋一第十三條的前半句,只是將“原始產(chǎn)品”界定為依照方法專利直接獲得的產(chǎn)品,這一界定是對“原始產(chǎn)品”的界定而非針對“依照方法專利直接獲得的產(chǎn)品”的界定。由此,該條規(guī)定只能說明原始產(chǎn)品是依照方法專利直接獲得的產(chǎn)品,并不能說明依照方法專利直接獲得的產(chǎn)品就是“原始產(chǎn)品”。換句話來說,該條規(guī)定僅是針對“依照方法專利直接獲得的產(chǎn)品”的一個列舉,即,作為其中的一種情況,“依照方法專利直接獲得的產(chǎn)品”可以是“使用專利方法獲得原始產(chǎn)品”,但此種列舉當然不具有排他性,即,并不排除其他產(chǎn)品也可以作為“依照方法專利直接獲得的產(chǎn)品”。
至于司法解釋一第十三條的后半句,其實更容易造成上述錯誤理解。正是基于該后半句中所規(guī)定的針對“后續(xù)產(chǎn)品”以“使用產(chǎn)品”的方式而非產(chǎn)品本身來進行保護,造成了將“后續(xù)產(chǎn)品”排除于“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”之外的錯誤認識。但仔細分析該后半句會發(fā)現(xiàn),其只是針對后續(xù)產(chǎn)品提供了“使用產(chǎn)品”這樣的保護,這種保護的存在,并不意味著就不能獲得產(chǎn)品本身的保護。實際上,基于本文之前的分析,對于“后續(xù)產(chǎn)品”獲得方法專利延伸保護中的產(chǎn)品保護,盡管具有不確定性,但并非完全不可能??梢赃@樣來理解該條規(guī)定的后半句:針對后續(xù)產(chǎn)品的獲得過程,肯定可以通過產(chǎn)品使用的保護方式來獲得專利保護,由此進行了相關(guān)規(guī)定,而對于后續(xù)產(chǎn)品本身,由于其是否能夠獲得方法專利的延伸保護具有不確定性,因此未進行規(guī)定。不能僅僅因為針對“后續(xù)產(chǎn)品”未規(guī)定其也能夠獲得方法專利的延伸保護,就將其排除于“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”之外。應(yīng)該認識到,這一“未規(guī)定”僅是由于前文所述的“不確定性”而導致的。
2.結(jié)合司法解釋二的分析
相信會有觀點基于司法解釋二的內(nèi)容提出以下看法:
在司法解釋二中,明確指出針對“后續(xù)產(chǎn)品”進行的再加工、處理,并不屬于對依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的使用行為,這實際上即是明確了“后續(xù)產(chǎn)品”并非是“依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”這一結(jié)論。由于對于依照專利方法所得到的產(chǎn)品而言,要么就是司法解釋一中提及的“原始產(chǎn)品”,要么就是“后續(xù)產(chǎn)品”,因此,在將“后續(xù)產(chǎn)品”排除于“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”之外的情況下,實際上就是明確了“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”只能是“原始產(chǎn)品”。
本文認為,上述看法在邏輯上是嚴謹?shù)?,但卻忽視了司法解釋一和司法解釋二中的細節(jié)區(qū)別,從而得出了錯誤的結(jié)論。這一細節(jié)差別體現(xiàn)為這兩個司法解釋中的“后續(xù)產(chǎn)品”并不相同。
應(yīng)該注意到,司法解釋一中的“后續(xù)產(chǎn)品”是對“原始產(chǎn)品”進一步加工、處理而獲得的產(chǎn)品,此處的“后續(xù)產(chǎn)品”是相對于“原始產(chǎn)品”而言的。而在司法解釋二中,“后續(xù)產(chǎn)品”是將依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品進一步加工、處理而獲得的產(chǎn)品,是相對于“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”而言的?;谥暗姆治觯捎凇耙勒諏@椒ㄖ苯荧@得的產(chǎn)品”并非就是“原始產(chǎn)品”,因此,在相對關(guān)系中所針對的對象不同的情況下,司法解釋一和司法解釋二中的“后續(xù)產(chǎn)品”二者并不相同(或者說并不必然相同)。
具體而言,在司法解釋一中,相對于“原始產(chǎn)品”的“后續(xù)產(chǎn)品”,盡管相對于“原始產(chǎn)品”經(jīng)歷了“后續(xù)處理”,但正如本文之前所論述的那樣,該“后續(xù)產(chǎn)品”完全可能仍然具備依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品的產(chǎn)品特征,落入其保護范圍內(nèi),此時,該“后續(xù)產(chǎn)品”仍然屬于依照方法專利直接獲得的產(chǎn)品。而在司法解釋二中,既然提及“后續(xù)產(chǎn)品”是“將依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品進一步加工、處理而獲得的”,那么,該“后續(xù)產(chǎn)品”就必然不是“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”。
由此可見,司法解釋一和司法解釋二中,盡管均采用了“后續(xù)產(chǎn)品”這一表述,但由于“后續(xù)產(chǎn)品”各自相對的對象并不相同,因此司法解釋一和司法解釋二中的“后續(xù)產(chǎn)品”并非相同的概念。由此,不能依據(jù)司法解釋二中對于“后續(xù)產(chǎn)品”的排除,就將司法解釋一中所提及的“后續(xù)產(chǎn)品”也被排除在“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”之外;進而,不能依據(jù)“后續(xù)產(chǎn)品”與“原始產(chǎn)品”的對應(yīng)關(guān)系,將“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”解釋為僅為“原始產(chǎn)品”。
不可否認的是,司法解釋一和司法解釋二中的“后續(xù)產(chǎn)品”,在表述上的差別過于細微了。正是由于這種差別的細微,導致人們?nèi)菀讓⑵浜雎?,從而誤將司法解釋一和司法解釋二中的“后續(xù)產(chǎn)品”認為是相同的概念,進而得出本文之前提及的錯誤認識。本文認為,為了避免上述錯誤認識的出現(xiàn),有必要針對司法解釋一和司法解釋二的“后續(xù)產(chǎn)品”進行更為明確的區(qū)分。例如,可以保留司法解釋一中“后續(xù)產(chǎn)品”的表述,而將司法解釋二中的“后續(xù)產(chǎn)品”改為“衍生產(chǎn)品”。
3.其他可能出現(xiàn)的理解錯誤
除了“后續(xù)產(chǎn)品”之外,司法解釋一中針對原始產(chǎn)品的定義,也可能會造成對方法專利延伸保護的錯誤解讀。
在司法解釋一中,將“原始產(chǎn)品”界定為是“使用專利方法獲得的”,而在《專利法》第11條第1款中,針對方法專利侵權(quán)同樣有“使用其專利方法”的表述,二者表述相同,但對應(yīng)的含義顯然是不同的。
在《專利法》第11條第1款中,“使用其專利方法”指的是實施落入專利方法保護范圍的方法,例如,專利方法為通過步驟A、B、C所界定的方法,“使用其專利方法”既包括實施方法A、B、C,同樣也包括實施步驟A、B、C、D。而司法解釋一中的“使用專利方法”顯然和《專利法》第11條第1款中的“使用其專利方法”不能是同樣的含義。如果二者含義相同,那么,對于專利方法A、B、C而言,不但使用方法A、B、C所獲得的產(chǎn)品是依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品,使用方法A、B、C、D則也會同樣是依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品了,這樣就沒有必要針對所謂的由“進一步加工、處理”所得到的“后續(xù)產(chǎn)品”再進行排除性的規(guī)定了。
準確來說,司法解釋一中采用“使用專利方法”這一表述,其目的在于指明“原始產(chǎn)品”是源自專利方法而得到的,這使得司法解釋一的“使用專利方法”是一個技術(shù)實現(xiàn)層面的表達,而非專利侵權(quán)層面的表達。作為技術(shù)實現(xiàn)層面的表達,司法解釋一中“使用專利方法”中的“使用”和“利用”的含義類似,而其中的“專利方法”則特指由專利方法中所描述的一系列步驟構(gòu)成的特定方法。舉例來說,對于專利方法A、B、C而言,司法解釋一中提及的使用專利方法得到的原始產(chǎn)品,即是利用專利方法A、B、C所得到的產(chǎn)品,并不包括利用方法A、B、C、D所得到的產(chǎn)品
基于上述論述,本文認為,有必要對司法解釋一中原始產(chǎn)品的定義進行修改,例如,是否可以修改為“利用方法專利限定的步驟所獲得的原始產(chǎn)品”。由于此處所采用的是“利用……步驟”這樣的表述,不再和“使用專利方法”相混淆,應(yīng)該能夠避免上述混淆問題的出現(xiàn)。
參考文獻:
【1】何懷文. 方法專利的“延伸保護”和新產(chǎn)品制造方法專利侵權(quán)訴訟中的舉證責任倒置——評最高人民法院張喜田提審案[J]. 中國專利與商標,2011(2):4-5.
【2】尹新天. 中國專利法詳解 [M]. 北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2010: 555-556.